回答 2月5日,朗科科技(300042,SZ)发布公告称,公司于近日再次收到国家知识产权局送达的《无效宣告请求受理通知书》,请求人为威刚科技(苏州)有限公司,涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号:ZL6,以下简称99专利)的中国发明专利。 据了解,朗科科技2016年5月起诉威刚科技(苏州)有限公司等公司侵犯了其发明专利即99专利,而威刚科技(苏州)有限公司的上述请求则可以看做是对朗科科技相关诉讼的回应。 值得注意的是,专利运营模式是朗科科技重要的业务经营模式之一,而这一模式对99专利形成了重大依赖。朗科科技在2016年半年报里披露,99专利申请日期为1999年11月14日,只有3年多就要到期了。 专利收入占净利润近50% 据了解,朗科科技主要业务为闪存盘、移动硬盘等的研发、生产和销售以及专利运营。作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一,朗科科技率先在业内推出了基于USB接口、采用闪存为存储介质的移动存储产品——闪存盘,并在国内申请了上述99专利等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利。除开相关硬件销售收入,朗科科技还使用专利运营的方式,通过全球专利诉讼、专利海关保护和协商谈判获取专利授权许可收入。 目前,由于朗科科技尚未披露2016年全年的相关经营数据,从其2016年半年报来看,报告期内实现专利授权许可收入06万元,较上年同期上升57%,而其2016上半年归属于上市公司普通股股东的净利润为45万元,这也就意味着,专利授权收入占到朗科科技上述净利润的将近50%。 据了解,上述专利是朗科科技的一项核心基础发明专利,但正因这一专利,朗科科技与其他企业纠纷不断。朗科科技披露,本次争议所涉及的99专利属于公司的基础性专利之一,对公司专利运营较为重要。截至目前,国家知识产权局专利复审委员会针对公司99专利无效宣告请求的审查共12次(不含本次),其中9次申请人撤回无效宣告请求,1次还在审理中,2次专利复审委员会决定维持公司99专利的专利权全部有效。 对此,朗科科技在公告中表示,在专利侵权民事诉讼中,被控侵权的一方会以提出请求宣告专利权无效作为诉讼中寻求有利地位的策略。因此,本公司作为以专利运营为主营业务的公司,在专利运营过程中,主动发起针对专利侵权行为的民事诉讼是正常的经营手段,被动参与专 希望我的回答对您有所帮助,请问您还有其他问题吗? 提问 如何看待AI不能作为专利发明人 回答 近日,英国法院做出了一项判决,判定人工智能系统不能作为“发明人”在英国申请专利。 这项判决被认为是人工智能领域一项具有里程碑意义的事件。人工智能到底能不能作为发明人,这不仅仅是一个哲学问题,同样也关乎利益分配——人工智能产生的发明,利益应该属于使用它做出发明的人,还是属于创造人工智能系统的人? 伦敦法院:人工智能不能登记为专利“发明人” 事件源于2018年,美国人工智能专家斯蒂芬·塞勒向英国知识产权局提交了两项专利申请,一项是能够改变形状的食品容器,一项是一种闪光灯。不过,塞勒的专利申请被拒绝了。因为他坚持要将一个名为Dabus的人工智能神经网络作为专利发明人,塞勒认为,这两项发明中,最大的功臣是这个人工智能系统,而非自己。 专利申请被拒后,塞勒将英国知识产权局诉至法院。法院判定塞勒败诉,人工智能不能登记为“发明人”。 根据英国1977 年颁布的专利法,发明人必须为“自然人”。 后来,塞勒又向伦敦法院提起上诉。最近,上诉法院的三位法官以两票对一票的结果,裁定知识产权局不应给AI颁发专利。两位支持知识产权局的法官认为,根据法律,只有人才能拥有权利,机器不能。 这场裁决在英国受到关注。知识产权律师事务所 Withers & Rogers 的蒂亚戈·布莱克表示,这一结果“符合预期”。 “专利权通常属于发明人或他们的继承人。如果允许一台机器被命名为发明人,这些权利的所有权将受到质疑。”他解释。 但他也提到,科技发展让这个问题变得复杂。“考虑到机器在发明过程中发挥的更大作用,目前对发明人标准的重估似乎不可避免。”他说。 涉及人工智能发明者的权益,专利法或将随技术变化 两次上诉为人工智能系统争取发明人权利,塞勒这样做的目的是什么? 据英国媒体报道,塞勒的诉讼是一个全球项目的一部分,该项目通过向世界各地的专利局并行申请,试图确定人工智能系统可以进行发明,以及此类系统的所有者可以获得这些发明的专利。该项目已经明确表示,它并不主张人工智能系统拥有自己的专利,而是主张在人工智能产生的发明专利中,人工智能系统的发明者能获得专利权。 以塞勒的案件为例,塞勒使用一个人工智能系统发明了一项闪关灯专利,专利权属于塞勒还是属于该人工智能系统的发明者?塞勒正是在主张后者的权利。 目前,该项目已经取得了一些成功。在南非,当地的专利局已经批准将 Dabus 列为发明人。在澳大利 更多22条
很多中小企业往往会觉得专利离自己很遥远,大企业的专属。实际上,任何企业只要有独有的技术都可以尽快申请专利进行保护。尤其是要进行高新企业申请时,专利的布局更是不可忽视的,知识产权就占了30分(总分100分)。此外,专利在融资、上市等其他方面还有大用处。那么,申请一个专利需要多少费用呢?会不会增加企业的成本?今天,麦汇网就为大家分析一下专利申请的费用问题。在申请专利时,需要向专利局缴纳申请费、公布印刷费、申请附加费,要求优先权的,应同时缴纳优先权要求费,其他还有发明专利申请实质审查费等等。那么如何缴纳这些费用呢?一般是直接向专利局或专利局各代办处缴纳或是通过登录中国专利电子申请网使用网上缴费系统缴纳,此外还可以通过银行或邮局汇付。专利局收取的专利费虽然都不算太高,但注意一些减缴规定,也能为企业减少申请的成本。那么,符合哪些情况可以申请减缴呢?目前,专利局规定了下面这几种情形:上年度月均收入低于3500元(年2万元)的个人可以请求减缴部分专利收费;上年度企业应纳税所得额低于30万元的企业可以请求减缴部分专利收费;申请主体是事业单位、社会团体、非营利性科研机构可以请求减缴部分专利收费。2个以上(含)的主体共同申请同一个专利的,所有主体都要符合上述条件。可以减缴的费用包括:申请费(不包括公布印刷费、申请附加费),发明专利申请实质审查费,自授予专利权当年起6年的年费,复审费。非共有专利时,可减缴收费的85%,自己只缴15%;多主体共同申请专利时,可减缴收费的70%,自己只缴30%。如果企业符合这些规定,可以按照规定流程提交所需资料,这样就能获得不同程度的减免了。在与代办机构的交流中也可以主动提及,或者按照机构的建议进行提交!
专利权的主体,是指有权提出专利申请和获得专利权,并承担相应义务的个人或单位。依据我国《专利法》的规定,专利权的主体可以是非职务发明创造的发明人、设计人及其合法受让人,职务发明创造人的所在单位,以及外国人。 发明人或者设计人对他的创造有获得专利的权利,这是世界各国《专利法》普遍确认一条基本原则。因为,如前述,发明创造是一种知识成果,是有使用价值和交换价值的特殊商品,是发明人或设计人创造性脑力劳动的,所人,对于发明创造有权获得专利的理应发明人或者设计人。美国《专利法》充分体现了上述原则。专利的申请必须由发明人提出,而且他必须宣誓:他是请示给予保护的发明创造的原始的和最初的发明人。即是说,不仅只有发明人有权申请专利,而且该项发明还必须是自己构思的,而不是从其他人那里的。所谓“构思”,是指内容具体且具有实施方案的设想,也就是说,发明人对有关发明的所有知识和细节者已掌握了,才可以说有了构思。我国《专利法》中的所谓发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性作出创造性的人。即是说,作为发明人,应是对某一产品、某一方法或者其发型提出新技术方案的人,或者是对产品的形状、及其结合提出适于实用的新技术方案的人;作为改计人,应是对产品的形状、图案、色彩或者其结合作出富有美感并适于工业上应用的新设计的人。而在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人,为了物质条件的利用提供方便的人或者从事辅助工作的人,不能认为是发明人或者设计人。所谓非职务发明创造,是拂晓工作条件员在本职工作以外,不是为了履行本单位交付的职工作以外的任务,也不是主要利用本单位的物质条件――本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造;或者没有就业的个体人员、退职、退休或者调动工作1年以后作出的,与其原单位的本职工作或原单位分配的任务无关的发明创造。上述发明创造的发明人、设计人、是这些发明创造无形财产的创造者,当然也是这些无形财产的所有者。所人,我国《专利法》第6项明确规定:非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,专利权归发明人或者设计人个人所有。同样道理,非职务发明创造的共同发明人或者共同设计人,也可作为专利申请人和专利权所有人。如果创造是两具或者两具以上的人共同完成的,他们对该发明创造共同构思,都作出了创造性,在非职务发明的情况下,就发生一个共同发明人或共同设计人之间关系的问题,在这种情况下,一般由共同发明人或共同设计人,共同申请专利,申请被批准后,专利权归共同发明人或共同设计人共同所有。一项发明创造的完成往往有几个人甚至更多的人。特别需要指出的是,并不是所有参加工作的人都是共同发明人或共同设计人。这里所说的共同发明人或者共同发明人或者共同设计人,是指在实质上参与了发明创造活动,作出了创造笥过程中,负责组织工作的人,为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不应当被认为是共同发明人或者共同设计人。据此,可以确认:对所属研究、设计人员进行一般行政管理的人员,没有提出具体的构思,仅仅提出题目。或者在发明创造过程中只提出一些一般性建议的人;对发明人(设计人)提供资金或者在仪器设备、技术资金等方面提供方便的人;以及按照研究、设计人员的要求,进行试验、绘图、数据处理等的人,都不是共同发明人或者共同设计人。 我国《专利法》规定,非职务发明创造的发明人或者设计人享有专利申请权和专利权。同时规定,专利申请权和专利权可以转让。发明人、设计人对非职务发明人创造成果拥有的所有权,可以通过合法途径――买卖、赠与继承等方式转让他人。通过转让,买主、受赠人或继承人遂成为该发明创造的合法受让人,贪污对其享有所有权。所以,合法受让人必然享有该发明创造的专利申请权和专利权。转让专利申请权和专利权,当事人必须提出书面合同或其法律文件,经专利局登记和公告后生效;同时应在专利申请请求书上注明发明人或者设计人的姓名。因为发明人、设计人的专利权中的人身权是不能转移的。对于共同发明创造,在专利权时,应事先取得其他共有人――共同发明人或共同设计人的同意,其他共同发明人或者共同设计人在同等条件下有权优先受让。 从19世纪下半叶开始,随着科学技术的迅猛发展,完成一项发明创造往往需要较多的资金、较长的时间和先进设备,越来越多的发明创造已不像过去那样独立的发明人或者设计人完成,而是由法人――公司、企业、科研机构等的工作人员在执行他闪的职务期间完成的。在这种情况下,空间谁有权申请和获得专利权呢?这不仅关系到职务发明创造人所在单位的经济利益,而且也是一个有关国家的产业政策问题。我国《专利法》第6条规定,执行单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位。申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归该单位持有;集体所有制单位或者中国域内的外交企业、中外合资经营企业申请的,专利权归申请单位(或企业)所有。所谓职务发明创造,主要是以下两种情况下所完成的发明创造:一、执行本单位的任务所完成的发明创造在本职工作中作出的发明创造这是指完成发明创造为工作人员职务范围内的活动。所以,判断发明创造是否职务发明创造,可以参照工作人员的职责范围和工作性质来考虑。此外,工作人员的职务不仅是现任职务,也包括过去曾担任的职务。我国《专利法实施细则》第10条第1款第3项规定,“退职、退休或者调动工作后1年以内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”,同样也属于职务发明创造。因为这种发明创造既是在离职以后1年内作出的,实际上与原职务有密切关系,在任职期间已经开始了研究工作,甚至已经接近完成,所以理应是职务发明创造。履行本单位交付的本职工作之外所作出的发明创造前述的本职工作,一般是根据单位要求工作人员所承担的比较长期的职务。这里所说的本单位交付的本职工作之外的任务。则是根据本单位的要求,工作人员所交付的短期的或者临时的职务。临时使用或者特聘人员所作出的发明创造,也应包括在本项的适用范围以内。本单位分配 的本职工作以外的任务,在调动工作后1年内的与原分配任务有关的发明创造,与工作人员退休、退职后1年内作出的原担任的本职工作有关的发明创造基本一样,也应认为是职务发明创造。二、主要是利用本单位的物质条件年完成的发明创造这是指工作人员完成的发明创造,既不是他的本职工作,又不是单位分配的任务,而是他自动进行的。当然,这种发明创造属于单位的业务范围,而且主要是利用单位的物质条件――资金、设备、零部件、原材料或者本单位不向外公开的技术情报资料等所完成的。没有单位这些物质条件,发明创造就不可能完成。至于怎样判断是否“主要”利用单位的物质条件,则要依据具体情况作出具体分析和恰当决断。以上两种情况下完成的发明创造是职务发明创造。职务发明创造的专利申请权属于单位,申请被批准后,专利权归单位所有或者持有。需要说明,全民所有制企业,即国有企业的财产,无论是机器、设备、厂房等有形财产,还是商标、专利等无形财产,者是属于国家所有。也就是说,国家对这些财产拥有终极所有权,企业则享有法人财产权(经营管理自主权)。所以《专利法》第6条规定,全民所有制单位人工作人员完成的职务发明创造“持有”专利权,实际上专利权属于国家所有。根据我国《专利法》及其实施细则的规定,专利权的所有单位应当对职务发明人或者设计人给予奖励,包括资金和报酬。一项发明专利的资金不得少于200元;一项实用新型专利或者外观设计专利的资金不得少于50元。该奖金,企业单位可以计入成本,事业单位可以从事业费中列支。在专利权有效期间,实施发明创造专利后,每年应当从实施发明或者实用新型所得利润纳税后提取5~2%,或者从实施外观设计所得利润纳税后提取05~2%,作为报酬发给发明人或者设计人;或者参照前述比例发给发明人、设计人一次性报酬。如果发明创造持有或所有单位许可其他实施其专利,则应当从收取的使用费中纳税后提取5~10%,作为报酬发给发明人或者设计人。这些报酬,一律从制造专利产品、使用专利方法所获得的利润和使用费中列支,不计入单位的奖金总额。但是发明人或设计人的个人所得,应依法纳税。在职务发明创造中,如果是两具以上单位协作或者一个单位接受其他单位委托的研究、设计任务所完成,专利申请权和专利权的归属问题如何解决?按照《专利法》第8条的规定,如双方另有协议,则按照协议办理。如果双方没有协议,则申请专权利属于完成或者共同完成发明创造的单位。申请被批评准后,有关单位也可以协议,委托单位应有不缴纳使用费的、不可转让的、不限期的实施权。或者由委托单位取得专利权,而完成发明创造的单位取得不使用费的、不可转让的、不限期的实施权。 所谓外国人,是指具有外国国籍的自然人和依据外国法成立并在外国登记的法人。为了深入贯彻对外开放政策,扩大国际科技交流与合作,加速引进外国先进科学技术,我国采取了国际上通行的原则,即在坚持主权原则和平行互利原则的前提下,允许外国人在中国申请专利并获得专利权。反映在我国《专利法》中,包括以下两种情况。一是在我国有经常居所的外国人以及在中国境内的中外合资经营企业和外资企业。根据《保护工业产权巴黎公约》所规定的“国民待遇原则”,我国《专利法》第6条第2款规定,在中国境内的外资和中外合资经营企业的职务发明创造,申请专利的权利属于该企业;申请被批准后,专利权归申请的企业所有。至于在我国长期居住的外国自然人,不管他们是在外资或中外合资企业工作,还是在我国全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业工作,他们在各该企业或者单位工作中完成的发明创造,若是职务发明创造,专利申请权属于所在,专利申请被批准后,专利权归申请的企业或者单位所有或持有;若是非职务发明创造,则专利申请权和专利权属于作为发明人或设计人的外国人。二是在我国没有经常居所的外国人和不在我国境内的外国企业或者外国其他组织。我国《专利法》第19条规定:“在中国境内没有经常居所的或者营业所的外国人,外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,根据枉法办理。”我国已于1985年3月19日正式成立《保护工业产权巴黎公约》成员国。《巴黎公约》第2条规定,给予本聪明成员国有国民以国民待遇;第3条规定,属于非联盟国家的国民,如在一联盟国国内有住所或者营业所时,应与该联盟的国民享有同等权利。所以,凡是《巴黎公约》缔约国的自然人和法人都可以在我国申请专利并获得专利权。同理,我国自然人和法人也可以到《巴黎公约》的其他缔约国申请专利和获得专利权。至于说没有加入《巴黎公约》国家,则可以通过签订双边协议,或者依照互惠原则处理外国人申请并获得专利权问题。即是说,如果某一国家的《专利法》无条件地对外国人给予专利保护的,则我国也给予该国国民以国民待遇;如果某一国家的《专利法》规定以他方国家给予互惠待遇为条件,允许他方国家国民在该国申请专利的,则我国也可以给予该国国民以专利保护。我国《专利法》的上述规定,是着眼于工业产权保护的国际性,着眼于维护国家主权和平等互利的原则。
【法律分析】:国内专利授权费用通常包含印花税(5元)、机构代理服务费(看机构)、年费(得具体看是第几年的年费,通常是一年一年缴纳,由代理机构监控年费)。专利授权是专利交易许可的一种,减轻了权利人维持专利权的成本,当专利商品化后还可以从中获取高额利润。当然专利授权也有一些缺点,就是权利人对专利独占性的缺失必然引发该市场竞争的激烈性。 【法律依据】:《中华人民共和国专利法》 第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。
晕,这是掠夺吧?
专利战略的目标万变不离其宗,是打开市场、占领市场、最终取得市场竞争的有利地位,占领市场是专利战略目标的核心内容。专利战略与科技、经济发展和市场竞争密切相联系。对一个企业来说,专利战略是企业经营发展战略的重要组成部分。在经营方面运用专利战略,可以有力对抗和排挤竞争对手,以较小的投入获取最大的市场占有份额,同时也能增强自身的竞争能力。在技术的研究与开发方面,可使自己的发明创造及时得到法律保护,并能及时掌握技术的最新发展,从中借鉴寻找出自己的技术创新的出路。这样可以有效地避免重复研究,节约大量人力、物力、财力和宝贵时间。在面临国际市场激烈竞争的严峻形势下,中国企业要在国际市场中求生存、图发展,积极开展专利战略研究工作具有十分重要的现实意义。
你那里的企业?行业?
法律分析:专利使用费属于特许权使用费,依照《企业所得税法》第6条的规定,特许权使用费收入是企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额的一部分,按企业所得税征收。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。 第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。
法律分析:专利转让税收计算 专利转让税规定如下:1、转让专利收入需要按“转让无形资产”税目缴纳营业税、城建税与教育费附加。2、同时按转让专利收入扣除相关税收、费用后,按“特许权使用费所得”税目缴纳20%个人所得税。法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》 第二条 下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)经营所得;(六)利息、股息、红利所得;(七)财产租赁所得;(八)财产转让所得;(九)偶然所得。居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款第一项至第四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得,依照本法规定分别计算个人所得税。
转让专利收入需要按“转让无形资产”税目按照6%缴纳增值税、城建税与教育费附加。同时按转让专利收入扣除相关税收、费用后,按“特许权使用费所得”税目缴纳20%个人所得税。收入扣除缴纳的相关税金(营业税、城建税、教育费附加)后,区别不同收入分别处理:(1)、不到4000元的,扣除费用800元:应纳税所得=收入-800元(2)、收入超过4000元的,扣除20%的费用:应纳税所得=收入*(1-20%)(3)、应纳税款=应纳税所得*20%